Acasă bani. Unul dintre cei mai vechi jucători ai pieței de microfinanțare - compania "Moneții domestici" a fost programată pentru incapacitatea sa de a îndeplini oferta de obligațiuni în valoare de 1,25 miliarde de ruble. În ciuda faptului că aplicațiile au fost colectate de la 18 aprilie până la 24 aprilie, suma totală pentru achiziționarea de lucrări a fost de 470 de milioane de ruble. Iar IFM a decis să nu îndeplinească obligația ofertei. Planurile viitoare sunt de a efectua restructurarea obligației actuale prin atragerea de noi investitori. În acest scop, a fost deja stabilit contactul cu compania de audit PMG. Dar, în prezent, stadiul actual al afacerilor indică falimentul tehnic al "banilor domestici", care poate fi o adevărată provocare pentru întreaga piață de microfinanțare. Cu toate acestea, chiar și în cazul dezvoltării unei astfel de situații, debitorii trebuie să plătească pentru obligațiile lor.
După cum a explicat al nostru, implicit tehnic înseamnă că IFM în vederea lipsei de lichiditate nu își poate îndeplini obligațiile față de creditori. Și nu este întâmplător ca "investiția speculativă" să fie indicată ca motiv pentru depunerile datoriei, ca "banii de acasă". Aceasta este o încercare de a ascunde realitatea, prezentând totul într-o lumină mai avantajoasă decât este în realitate. Dar, în orice caz, nu contează: creditorii pot necesita o returnare de fonduri printr-o instanță, care va susține neapărat poziția lor.
Dacă este declarată o implicită tehnică, Emitentul va avea 30 de zile pentru a-și soluționa problemele financiare și pentru a împiedica să devină prezența implicită, pentru ceea ce urmează faliment. În mod alternativ, IFM poate oferi creditorilor să abandoneze punerea în aplicare a drepturilor legale, dar acestea pot solicita îndeplinirea obligației. Cum vor apărea evenimentele, va deveni clare în viitorul apropiat, când sărbătorile de potoli și piața vor câștiga în vigoare.
Unii experți consideră că problemele "banilor de acasă", specializați în extrădarea împrumuturilor instantanee și a fost mult timp un lider de piață de credit, datorită reticenței băncilor de a deschide sau de a prelungi liniile actuale de credit. După cum a spus reprezentantul lui Moneyman, au dat și o astfel de problemă atunci când li sa refuzat chiar și în deschiderea unui cont corporativ. Dar, în general, alți participanți la piață consideră că falimentul "banilor de origine" nu va implica consecințe grave. Printre investitori, MFO nu are panica, iar ei nu cred ca daca un IFC sa confruntat cu problema, alte companii de credit ar trebui sa se confrunte cu aceasta.
Notă, MFI "banii de acasă" atrasi în mod activ pentru persoane juridice și persoane fizice în valoare de cel puțin 1,5 milioane de ruble, care este prevăzută de normele legislației specializate. Problemele legate de îndeplinirea obligațiilor din partea companiei au apărut înapoi în 2017, dar a reușit să rămână pe largul lor de mult timp, la timp, dând obligațiile sale.
Dacă aveți întrebări, contactați avocații noștri sau lăsați o cerere
Pentru a ști cum să nu plătiți pentru un împrumut de la MFI "Bani de acasă", aveți nevoie de toți cei care au intrat deja într-o situație proastă cu întârziere și tuturor celor care altcineva intenționează să emită un împrumut. În cazul în care nu există nimic de a plăti un împrumut cu o rată ridicată a dobânzii - nu mai puțin frecvente, astfel încât informațiile privind metodele de nerespectare legală a datoriei sunt foarte relevante.
MFI "Bani acasă"
Potrivit sondajelor, clienții MFI "banii de acasă" nu știu sigur ce se va întâmpla într-o lună sau șase luni dacă nu pot plăti un împrumut.
La informațiile debitorilor, dacă nu plătiți un împrumut în MFI "Bani acasă", se vor întâmpla următoarele:
Potrivit statisticilor, debitorilor pierd aproximativ 90% din cazurile de procedură, de obicei, deoarece utilizează serviciile de avocați nu foarte competenți, ieftini sau liberi. Dacă există bani pe un avocat competent, puteți obține o reducere semnificativă a cantității de datorii. În cazul unei pierderi, va trebui să plătiți nu numai ceea ce se presupune în cadrul unui contract de împrumut, ci și toate costurile procedurilor judiciare.
Pentru trimitere! În MFI "Banii de acasă" pot fi asigurați un împrumut în avans, astfel încât, în caz de boală sau pierderea muncii, nu obțineți probleme cu plățile.
Deoarece experiența multor debitori arată, cele mai bune modalități de reducere a valorii plăților în MFIS "Banii de acasă" sunt negocieri directe cu creditorul, precum și asistența și protecția juridică. În plus, există o gamă bogată de modalități semi-legale de a evita plățile.
Ce poate ajuta, ce metode sunt folosite de defilers:
Împrumutanții rezonabili nu sunt implicați în aventuri, dar sunt solicitați ajutor în birourile juridice, care, în stadiul procedurilor preventive și judiciare, pot consilia sau reprezenta interesele unei persoane.
Dacă angajați un bun avocat și Sue MFI "banii de acasă", puteți încerca să protestați tot pennia acumulată sau să scăpați de împrumut, argumentând că tranzacția cu IFM a fost inițial dezavantajată din cauza procentului ridicat și a plăților mici.
Interesant! Acest rezultat poate fi realizat folosind articolul 179 din Codul civil al Federației Ruse. Acest articol ia în mod regulat amendamente, deci doar un avocat oferă consultanță cu privire la legislația actuală.
Curtea poate reduce sancțiunile și creditul în sine, care va facilita considerabil situația. Potrivit recenziilor, reduceți valoarea plăților în favoarea MFI "banii de acasă" este suficient de des, dar anularea completă a datoriei nu este găsită aproape niciodată.
IFM sunt adesea incluse în poziția dificilă a clienților și merg la concesii - la urma urmei, principalul lucru pentru organizație este de a obține bani înapoi. Pentru a vorbi despre suspendarea taxelor de interes sau despre schimbarea sumei de plată este posibilă numai în biroul IFR. O conversație cu un angajat de call center care solicită și necesită bani, nu va da niciun rezultat.
Ce poate fi luat în această direcție:
Abordarea corectă și responsabilă pentru rambursarea împrumutului este cheia faptului că Împrumutatul va dormi bine în propriul său apartament și nu are probleme cu executorii judecătorești. MFI "Bani acasă" oferă servicii de împrumut bune, principalul lucru, alegeți cele mai potrivite, încercați să plătiți la timp și în cazul unor situații neprevăzute, acționează în conformitate cu legea.
IFC întârzie plățile investitorilor
Cea mai veche și una dintre cele mai mari companii de microfinanțare (IFC) "Bani de acasă" se confruntă cu dificultăți în calcularea investitorilor privați. Săptămâna viitoare, compania trebuie să îndeplinească oferta de a emite obligațiuni în valoare de 1,25 miliarde de ruble, pentru care toate fondurile sunt acum acumulate. Obligațiunile acestei probleme sunt tranzacționate semnificativ sub denumirea, ceea ce indică o încredere scăzută a emitentului, spun experții. Cu toate acestea, ei sunt încrezători că "banii de acasă", dacă este necesar, vor fi susținute alte MFI majore, deoarece compania implicită doare pe întreaga piață.
Informații pe care investitorii iFC "Banii de acasă" se plâng masiv de întârzierile în primirea plăților, au apărut în forumurile financiare. Compania atrage fonduri de la populație (de la 1,5 milioane de ruble) și Jurlitz. Potrivit companiei, rentabilitatea maximă a investițiilor în ruble este de 23% pe an, în valută - 10%. Potrivit investitorilor, recent compania nu returnează fonduri la termenul limită. În "banii de acasă" nu neagă faptul că nu plătiți fonduri investitorilor, dar promite să rezolve problemele. "Într-adevăr, există cazuri de întârzieri de plăți, dar negocierile individuale se desfășoară cu fiecare investitor, iar aproape în toate cazurile sunt de acord cu privire la programele de rambursare, acestea au explicat companiei". Nevoia companiei de a acumula o sumă destul de mare de bani Pentru compania este atinsă.
În plus față de strângerea de fonduri de la companii și fizice IFC "Money acasă" plasează obligațiuni stoc. Potrivit uneia dintre problemele unor astfel de obligațiuni în valoare de 1,25 miliarde de ruble. La 24 aprilie, a fost numită o ofertă. Potențial pentru a preveni deținătorii de ofertă poate elibera 100%. Cuponul din această problemă de lucrări este de 18% pe an. Potrivit lui Rusbonds pe 19 aprilie, lucrarea tranzacționată la un preț de 68,8% din nominal.
În același timp, în cadrul ofertei de a prezenta obligațiuni de rambursare, deținătorii pot avea la valoarea nominală.
IFC "Money acasă" este cea mai veche companie de pe piața de microfinanțare. Este cel mai mare IFC non-bancar în segmentul de vânzare cu amănuntul, ocupând aproximativ 25% din piață. Valoarea împrumuturilor emise depășește 31 de miliarde de ruble. Specializată în emiterea de credite persoanelor fizice în valoare de până la 55 mii de ruble. și până la un an. Potrivit bazei școlare de la Kommersant, compania este compania "Khruvante Holdings Limited" (Cipru). Beneficiarul companiei este fondatorul său de Evgeny Bernshat.
Problemele cu plățile către investitori nu au pentru prima dată, dar totuși "banii de acasă" au reușit să negocieze cu investitorii (vezi "Kommersant datat 24 august 2017). În prezent, Curtea de Arbitraj din Moscova consideră nouă procese (fără numărarea tulpinilor acelorași persoane) la "banii de acasă" pentru un total de 353 milioane de ruble. Dintre acestea, două procese de la Vega-Bank cu 188,3 milioane de ruble. și 77,5 milioane de ruble. În plus, cerințele majore sunt declarate de la NP "Centrul de Coordonare pentru Dezvoltare Regională" cu 44,4 milioane de ruble. Prin împrumut și de la LLC "UNIX" în temeiul contractului de garanție pentru 1,5 milioane de euro din datoria principală, precum și dobânzile la aceasta. Este demn de remarcat faptul că, potrivit pretențiilor creditorilor depuse la "banii de acasă" în 2017, aproape toate datoriile au fost rambursate înainte de decizia Curții.
În "banii de acasă", ei calculează că de data aceasta va fi capabilă să plătească cu investitorii. "Nu ne așteptăm la dificultăți în îndeplinirea obligațiilor", a remarcat în IFC. - Compania noastră este prezentă pe piața valorilor mobiliare din 2012, timp în care a trecut cu succes nouă oferta, inclusiv rambursarea integrală a uneia dintre problemele de obligațiuni. Au fost plătite mai mult de 1,7 miliarde de ruble. Venitul cuponului și valoarea totală a fondurilor trimise de Emitent pentru achiziționarea și rambursarea obligațiunilor, în întreaga istorie a cazăriei, este de 3,5 miliarde de ruble ".
Cu toate acestea, potrivit experților, acum în fața banilor de origine este o sarcină foarte dificilă. "Eliberarea de 1,25 miliarde de ruble. Este foarte important pe scara companiei ", a declarat analistul" Expert RA "Ivan Uklein." Cu privire la oferta anterioară, aproximativ jumătate din valorile mobiliare în toamna anului 2017, compania și-a îndeplinit pe deplin obligațiile de răscumpărare. Dar aproape imediat după aceea, citatele de lansare au început să scadă de la nivelul de 98% la 80% până la sfârșitul anului și până la 32% până la sfârșitul lunii ianuarie 2018. " Acest lucru a fost urmat de o creștere a volumului tranzacțiilor și a prețurilor de rebound, dar citate și acum rămân semnificativ mai mici decât denominația, ceea ce indică un nivel scăzut de încredere în emitent, indică experți.
Ajutați-vă "banii acasă" pentru a face față dificultăților financiare ar putea colegii lor. "Implicitatea de bani internă nu este necesară de piață, deoarece el va duce la o cădere a unui marcă veche mare și, ca urmare, căderea încrederii în IFM și în reglementarea întăririi", spune analistul "Alor Broker" Evgeny Koriukhin. - Cred că oferta nu va fi prezentată nu mai mult de 40-50% din lucrări, este de 500-625 milioane de ruble, suma, parte din care Evgeny Bernshats poate lua pur și simplu partenerii de afaceri, este puțin probabil să refuze astfel de astfel de IFM situație pentru a ajuta colegul lor. "
De asemenea, abonați-vă și citiți știrile despre canalul nostru de telegramă:
Veronica Gryacheva, Anna Zanina
Deși un cetățean este acționar, are dreptul de a primi o parte din veniturile din organizație / companie, ale căror acțiuni a dobândit. Veniturile aparțin tipului de plăți dividendelor și pot genera venituri pe tot parcursul vieții investitorului. Desigur, dacă companii mari, de exemplu, cum ar fi Rosneft sau Sberbank. Dar numai despre cum să cumpărați și cum să faceți bani pe promoțiile Gazprom la o persoană privată, o persoană rară știe de la oamenii obișnuiți.
Afișați complet
Răspândirea legală a coronavirusului va fi capabilă să fie un motiv pentru returnarea unei călătorii de bilete. Agenția de turism ar trebui să compenseze clientul 100% din prețurile sale pe baza art. 14 Legislație "privind elementele de bază ale activităților turistice în Federația Rusă." Această legislație declară că un cetățean va fi capabil să solicite returnarea sumei în volumul total al turistului achiziționat din țară, călătoria în care este considerată pericolul bunăstării și vieții sale.
Pentru rapiditate și în timpul returnărilor pentru turist, pe care nu ați reușit să le utilizați, trebuie să contactați o companie de călătorie și să furnizați personal o declarație scrisă despre aceasta.
Legea nu impune condiții speciale la forma cererii, astfel încât acesta poate fi compilat din mână sau tipărit pe imprimantă, dar trebuie să fie o semnătură de client.
Cu cât timp înainte de turneu, cu atât mai multe șanse fără dificultăți să vă întoarcă banii. Câte finanțe se vor dovedi pentru a reveni depinde de modul în care agenția de turism a elaborat comanda și dacă a fost asigurată de rezervarea hotelului, cafenea, alte servicii.
În cazul în care consumatorul a decis să refuze fonduri de călătorie și de a returna, agenția de turism trebuie să-și confirme propria de deturnare, care a suferit deja. Oamenii de afaceri care organizează un tur nu au dreptul să solicite compensații pentru costurile teoretice. Pentru a confirma propriile cheltuieli de la operatorii de turism, ei trebuie să dea originale:
Toate acestea și alte tipuri de servicii sunt obligate să fie plătite într-adevăr în ziua circulației. Agenția de turism nu are dreptul să solicite nici o întoarcere dacă costurile sunt așezate ca pericol sau ca plată potențială. Astfel de plăți sunt atribuite artistului conducând propriile activități comerciale, luând în considerare riscul de afaceri personal.
Valoarea sumei care trebuie returnată pentru călătoria anulată depinde de factorul de a face această concluzie. Cauza rădăcină respectuoasă permite tuturor finanțelor plătite.
Cu toate acestea, clientul nu necesită întotdeauna banii proprii. Probabil se schimbă în data plecării la un alt termen aprobat de părți. În același timp, când agenția de turism a suferit deja anumite deșeuri, acesta va fi rambursat din fondurile plătite. Această poziție este luată în considerare direct în art. 32 фз privind protecția drepturilor consumatorilor.
Agenția va încerca să se protejeze de pierderi financiare probabile, ca rezultat, ia în considerare rambursarea cu clientul propriu.
Prin urmare, atingând 100% compensarea fondurilor nu va fi ușoară, deoarece compania a fost capabilă să plătească rezervarea la hotel, plățile de asigurare și alte proprietăți.
Tine minte! Un număr de operatori de turism includ astfel de cerințe ca:
Aceste cerințe sunt considerate aproximative. Fiecare agenție de turism include momentele considerate importante. La ruperea călătoriei datorită agenției de turism, finanțarea biletului este supusă în întregime compensații.
Cu toate acestea, în practică, acest lucru este rar găsit, deoarece victimele clienților au un număr mare, iar agenția de turism a suferit deja deșeurile. În acest caz, turistul eșuat nu va fi oferit de la 5 la 25% din costul total.
Cum să rambursezi finanțele pentru turneu, în cazul în care agenția de turism, potrivit clientului, plata clar limitată sau deviată deloc? În această situație, un avocat competent pentru conflicte gazdă ar trebui să fie căutat sau direct în ceea ce privește furnizarea de servicii și protecția drepturilor consumatorilor.
O altă opțiune este de a contacta structura de stat - Rospotrebnadzor. În acest din urmă caz, va fi posibilă verificarea, iar firma trebuie să compenseze doar costul, ci și o amendă a statului dacă a acționat greșit.
În cazul în care respingerea joncțiunii a fost efectuată în prealabil, în conformitate cu cerințele contractului, semnate și fixate cu sigiliul și semnăturile, returnarea fondurilor este obligată să treacă prin.
Printre finanțele care fac obiectul obiecției - toate cheltuielile efectiv suportate de agenția de turism. Această listă va fi capabilă să returneze finanțarea pentru excursii, alimente, rezervări hoteliere. Lista generală nu este limitată.
Returnarea agenției de turism de călătorie - nu o singură cale de ieșire din situație. Un alt client va putea fi oferit pentru a transfera datele de plimbare. Aceasta este metoda cea mai dureroasă și de aranjare pentru a finaliza disputa.
Dacă trebuie să returnați finanțele pentru voucherul plătit anterior, trebuie să contactați imediat agenția și să spuneți toate problemele. Dacă nu contactați direct serviciul de prieteni sau membri ai familiei sau serviciile unui avocat pentru negocieri cu agenția de turism.
Chiar și după 1-2 luni, nu există nicio posibilitate de a planifica călătoria, atunci întrebarea apare, este posibilă abaterea de la turneu și compensarea finanțelor. Legislația apără dreptul consumatorului de a se retrage din achiziționarea de propuneri turistice. Dar, în același timp, el apare și obligația de a plăti proprietățile suportate de agenția de turism.
Dacă conversațiile nu duc la nimic, va trebui să intensificați statul - tranziția către Rospotrebnadzor sau în procedurile judiciare. Apelul la procedurile judiciare va putea să acopere finanțarea de la oameni de afaceri necompletați. Cu toate acestea, merită luată în considerare și alte riscuri - timpul petrecut în procedurile sau proprietățile financiare pentru a reprezenta interesele avocatului.
Important!
Apelați 8-800-777-32-16.
Afișați complet
În general, dreptul soțului / soției în timpul moștenirii proprietății soțului / soției târzii, nici o diferență între drepturile celorlalți moștenitori ai aceleiași coadă. Cu toate acestea, este necesar să menționăm excepția conform căreia toate lucrurile dobândite de o pereche de familie în timpul vieții lor de familie se caracterizează printr-un statut special. La urma urmei, toată proprietatea care a fost legitimă și dobândită din punct de vedere financiar în timpul vieții de familie sunt comune, adică cu bunuri comune, în care nu există anumite proporții ale fiecăruia dintre soți.
Cu toate acestea, o astfel de proprietate de statut nu se aplică situației acordului privind relațiile juridice dintre soțul ei și soția ei. De asemenea, impune o amprentă asupra drepturilor soților locuiți în ceea ce privește moștenirea, precum și din partea ordinului designului său.
Caracteristicile drepturilor soților în procesul de relații ereditare apar din regimurile diviziunii și eliminării lucrurilor care acționează în timpul căsătoriei soților. De exemplu, baza de actorie legală prevede funcționarea a două moduri: acesta este modul contractual și modul legal.
Cu un mod contractual, după moartea unuia dintre soți, rolul acordului de proprietate, care a fost încheiat de soțul ei și soția sa în viața lor. Este acordul de proprietate care va determina ceea ce are soțul dreptul de a moșteni sau ce va merge la soția sa. Un astfel de regim contractual face posibilă determinarea complexelor acelei proprietăți pe care moștenirea va fi deschisă după moartea soțului soțului.
În cazul activității regimului contractual al soților drepturi egale de proprietate, dacă a fost cumpărat în căsătorie, adică în timpul unei relații de căsătorie. Moștenirea, în același timp, va fi descoperită numai ca o fracțiune din soț, iar această cotă ar trebui să fie alocată.
Este de remarcat faptul că recunoașterea drepturilor soțului viu pe proprietatea soțului de bunăstare nu depinde de opiniile, acțiunile sau opiniile celorlalte moștenitori. La urma urmei, soțul / soția are dreptul de a-și șterge propria acțiune, precum și dreptul de a primi o parte a ofițerului de moștenire după moarte.
Acest drept poate fi serios limitat, dacă există o voință scrisă a decedatului, în care vorbește despre modul în care merită să-și dezbrace proprietatea. De asemenea, drepturile pot fi limitate în cazul în care într-o voință scrisă, soțul cu întârziere a exclus soțul viu din lista moștenitori în scris. În cele din urmă, drepturile soțului viu poate fi tăiat puternic în cazul în care un soț plin de viață a fost autoritățile relevante ca un moștenitor nevrednic.
În general, toate drepturile relațiilor moștenite ale soțului constă în două tipuri de drepturi. Aceasta este o combinație a acestor drepturi ca drept de moștenire, precum și dreptul de proprietate.
Soțul, care a supraviețuit a doua jumătate, păstrează și proprietatea a 50% din toată proprietatea, care a câștigat și a apărut în interiorul familiei în timpul vieții familiale comune a soților. Acest moment iese din Institutul de Căsătorie, plus este consacrat atât în \u200b\u200bCivil, cât și în Codul Familiei.
Dreptul de moștenire este tocmai în faptul că soțul supraviețuitor este îndemnat să moștenite obligatorii, de obicei, nu unul (dar se aplică numai acelor cazuri în care există moștenitori obligatoriu sau moștenitori ai primei etape) și aici acolo este momentul realizării motivelor generale ale drepturilor sale de moștenire. Ponderea moștenirii soțului viu va depinde în principal de numărul total de moștenitori, iar cota ereditară pentru soț / soție va fi egală cu fracțiunile tuturor celorlalți din aceeași coadă.
Conform legii, divorțul este eliminarea oricăror statusuri între fostul soț și soție deja. Asta este, dacă spui cu alte cuvinte, soțul și soția dvs. devin oameni neautorizați. Și, ca rezultat, fostul soț nu este un moștenitor și exclude moștenirea, dacă următoarele excepții nu funcționează:
Despre ponderea în cadrul proprietății comune în timpul moștenirii pentru un fost soț deja, nu putem chiar să spunem că, în timpul divorțului, toate proprietățile sunt împărțite atât prin organele procedurilor judiciare, cât și în mod voluntar.
În cazul în care nici o partiție nu este și nu fi niciodată, atunci toată proprietatea, dar, mai presus de toate, imobiliare vor fi considerate ca fiind proprietatea acelui soț, pentru al cărui nume era numele imobiliar.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-16.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Termenul testament din jurisprudență are multe definiții.
Testamentul este un act de voință unilaterală a unei persoane care își înregistrează eliminarea cu privire la punerea în aplicare a proprietății și a drepturilor personale personale și a drepturilor de proprietate și a responsabilităților în caz de deces. Reprezintă o tranzacție cu sens unic, ca urmare a cărora testatorul în scris lasă după ea însăși o comandă fixă, unde soarta ulterioară a proprietății proprietarului este rezolvată după moartea sa. Documentul este recunoscut ca o tranzacție unică, deoarece compilatorul alege în mod independent cel de-al doilea subiect al relațiilor juridice - succesorul, moștenitorul, care învață despre posibilele transferuri de proprietate după moartea compilatorului de hârtie. Informații despre termenul și punctele principale ale Testamentului sunt conținute în art. 1118 din Codul civil al Federației Ruse. Principalele prevederi și principii ale pregătirii și implementării pe teritoriul Rusiei sunt capitolul 62 din Codul civil al Federației Ruse.
Documentul este emis în scris, utilizarea echipamentului de imprimare este interzisă. Variantele electronice ale documentului nu sunt permise.
Forma de elaborare și procedura de asigurare a documentului este dictată de tipul de Testament.
Hârtia personifică procesul de moștenire de către voință. Dacă o persoană nu a făcut-o în viață, după moartea proprietății sale va fi pusă în aplicare prin lege în conformitate cu cozile aferente, care sunt sortate de la rude pe baza sângelui.
Două tipuri de moștenire combină numai prezența posibilă a unei acțiuni obligatorii în proprietate pentru o anumită categorie socială, de exemplu, dependenți sau persoane cu handicap. Chiar dacă compilatorul nu le-a menționat în voință, acestea vor fi alocate prin intermediul Curții, în conformitate cu actele de reglementare și juridic ale Rusiei, și anume, art. 1149 din Codul civil al Federației Ruse.
Intrarea în moștenire după moarte în voință este un proces complex la care succesorul trebuie să fie extrem de atent pentru a preveni o posibilă fraudă, care în condițiile lumii moderne este destul de comună.
Pentru a intra în moștenire, o persoană trebuie să vină la notarul după moartea inspectorului și anunțul textului acestei lucrări. Această lege alocă un anumit segment temporar, care ar trebui respectat, deoarece prin expirarea sa, dreptul la încheiere se închide.
Artă. 1123 din Codul civil vorbește despre secretul Testamentului, adică o rudă sau un alt moștenitor posibil poate să nu știe despre poziția sa, motiv pentru care va trebui să se adreseze unei abilități legale de aprobare sau să refuze statutul său.
Procedura de intrare în moștenire este după cum urmează:
Dacă un testament închis a fost întocmit cu o persoană în timpul vieții sale, textul său este citit de un specialist în rude și martori numai după 15 zile de la moarte.
Pentru intrarea în moștenire, un cetățean al Rusiei se evidențiază o perioadă de 6 luni, în timpul căreia este necesară transformarea proprietății. În cazul în care o persoană ratează acest segment de timp, el are posibilitatea de ao restabili prin recurs la instanță, dar numai din cauza celor mai respectuoase motive. Astfel poate fi:
Pentru a confirma motivele, documentele sunt dovezi. În conformitate cu acestea, termenul este extins pentru încă șase luni.
Pentru intrarea în moștenire, notarul va solicita următoarele documente:
În cazul în care, după moartea unei persoane, se dovedește că voința nu au fost compilate, procedura de aderare la bunuri în conformitate cu legea în conformitate cu cozile aferente va fi puțin diferită:
În acest caz, o persoană se poate referi la orice notar, indiferent de adresa de reședință și înregistrarea unei persoane decedate.
Termenul de moștenire este același - 6 luni, dar este posibil să se extindă dacă există motive grele pentru trecerea segmentului de timp.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-16.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Dreptul de a acorda (PP) este o oportunitate pentru descendenți să devină oficiali și să aibă toate drepturile cu moștenitori în locul părinților lor la moartea părinților înainte de persoana care a lăsat proprietatea ereditară. De exemplu, dacă fiul tatălui a murit a murit mai devreme decât el, lăsând copiii după el, atunci în timpul distribuției moștenirii, o parte din proprietatea aparținând direct lui îl va lua numai copiilor săi care sunt bunicul bunicilor nepoți). Acesta este unul dintre exemplele clasice de moștenire cu proprietatea nepoților moștenită pe PP.
Dar în viață există un număr mare de situații în care nu există moștenitori ai primei etape. În astfel de situații, surorile și frații decedați sunt moștenitori potențiali. Dacă cineva de la surori sau frații au murit înainte, în timp ce părăsiți copiii, nepotul sau nepotul din partea sud-Sterler poate intra în drepturile de moștenire conform PP, adică copiii care au murit fratele.
PP este, de asemenea, utilizat în legătură cu acele rude care ocupă a treia etapă de moștenire. În astfel de cazuri, verișorii și frații pot intra în moștenirea lor legitimă.
Furnizarea de legislație privind moștenirea PP este utilizată în mai multe condiții:
Toate aceste condiții sunt una dintre cele mai frecvente moșteniri de moștenire.
În procesul de distribuție a proprietății moștenite în temeiul legislației (dacă, cu alte cuvinte, vorbim despre cazuri în care nu există niciun testament), la nivelul legislației, au fost create 6 grupe de rude care au drepturile la moștenire . Cu toate acestea, sunt acordate priorități grupurilor mai mari de rude și legături conexe.
De exemplu, dacă există cel puțin un solicitant pentru proprietatea moștenită de la prima prioritate, toate celelalte rude referitoare la cozile ulterioare nu vor primi nimic deloc.
Conduită pentru moștenire bazată pe PPS, rudele sunt capabile doar 1-3 cozi. Ca și în cozile obișnuite, relativul mai departe este la rândul său, cu atât mai mic are șansele de a obține cel puțin ceva.
Viața nu este întotdeauna corectă, mai ales în cazurile în care se referă la moștenirea sub PP. Și o astfel de moștenire nu se desfășoară în două situații: în cadrul procedurilor judiciare sau prin lege. Merită să luați în considerare ambele situații în detaliu.
Nepoții nu sunt capabili să devină moștenitori în astfel de cazuri:
Acest moment se manifestă în cazul în care acesta va fi documentat și în instanță, se dovedește că moștenitorii direcți au devenit moștenitori nevrednici. Și nevrednici pot fi ca urmare a următoarelor acțiuni:
Rezumarea, se poate observa că intrarea în moștenirea pe baza dreptului de acordare este un anumit mecanism de distribuire a proprietății și măgărilor testatorului între descendenții săi în cazul unei decesuri anterioare a moștenitorilor direcți de la 1 -3 cozi. De asemenea, este important să se acorde atenție codului civil al moștenirii Federației Ruse cu privire la dreptul de depunere și în acele momente care se referă la aceste relații.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-16.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Parlamentarii nivelarea copiilor adoptivi și a oricărei alte varietăți de rudenie referitoare la origine. Moștenirea, atât părinții adoptivi, cât și adoptată pe baza ordinelor generale, cu astfel de fețe se referă la moștenitori de exact prima etapă.
Regulile rudelor sunt aplicate atât în \u200b\u200bceea ce privește copiii și părinții de admitere și în raport cu descendenții lor, inclusiv acei copii care au fost adoptați la datele ulterioare. Conform normelor de drept, definiția coadă stabilită provine din principiul legislativ general inerente sângelui părinților și al copiilor.
Adoptarea tatălui și a mamei adoptate nu privează dreptul nativ, dar a adoptat niciun drept de a moșteni familia, adică părinții biologici și chiar la alte rude asociate între ele, cel puțin una și aceeași origine.
Există un număr mare de circumstanțe care permit copiilor adoptivi să mențină legături ereditare importante cu rudele de sânge, ceea ce îi conferă, de asemenea, o oportunitate excelentă de a deveni unul dintre purtătorii drepturilor ereditare în viitorul îndepărtat sau apropiat.
Ca urmare a tuturor acestor lucruri, o persoană adoptată va deveni la un moment dat un moștenitor plin, iar moștenitorul este atât pentru admitere, cât și pentru acei rude care făceau parte din fostul său familie.
Atenția promoțională în procesul de moștenire este atrasă de procesele referitoare la confirmarea rudeniei existente în copii adoptivi. În practica obișnuită, acele cazuri în care complexitatea individuală a conversației de rudenie apare și împotriva rudelor și în raport cu părinții adoptivi.
Chiar și cei care sunt părinți adoptivi sau adoptați, înzestrați legal drepturile de a fi moștenitori.
Până în 1996, drepturile acelor copii care au fost adoptați ar trebui confirmați de decretul relevant emis personal prin administrarea regiunii sau a regiunii. Cu toate acestea, potrivit actualizărilor din Codul Familiei, dacă o persoană a primit statutul unui copil preplicabil după 1996, acest fapt poate fi confirmat prin prezentarea deciziei judiciare relevante.
Prezența unui document adecvat a cărui formă este determinată de data adoptării, permite cetățeanului adoptat să obțină toate responsabilitățile și toate drepturile care au fost furnizate rudelor, adică pentru copiii cu sânge.
De asemenea, merită considerată că copiii adoptați sunt reprezentanți ai primului moștenitori de stadiu în raport cu acei părinți care acționează ca părinți adoptivi. Atât urmașii viitori și actuali ai părinților adoptivi, sunt pentru familia adoptată de membrii sângelui, care le oferă și drepturi egale în ceea ce privește moștenirea.
Dispozițiile și normele Codului Familiei determină regulile generale conform cărora copiii adoptați sunt lipsiți de orice drept dacă testarea sunt părinți de sânge sau rude de părinți de sânge, iar privarea de drepturi are loc în momentul adoptării efective a omului. Adică, un cetățean adoptat nu va putea accepta nici o moștenire dacă rămâne după părinții biologici. Cu toate acestea, o astfel de regulă este caracterizată de un număr mare de excepții diferite.
Aceste excepții includ următoarele puncte:
În părinții adoptivi, poate exista o gamă comună de diverse drepturi în ceea ce privește moștenirea proprietății acelor copii care au fost adoptați de acești părinți. Și acest lucru, printre altele, înseamnă că ei aparțin moștenitoarelor, mergând mai întâi la rândul său.
După cum sa menționat mai sus, drepturile acelor moștenitori care sunt adoptați copii sau părinți adoptivi sunt egali. De asemenea, toate aceste și alte puncte sunt notate în prevederile art. 1147 din Codul civil al Rusiei, deoarece au stabilit anumite proceduri pentru moștenirea proprietății cu copii adoptați, precum și acei cetățeni care sunt părinți adoptivi.
Dar, desigur, astfel de prevederi necesită confirmarea faptelor de adopție. Și ar trebui să existe notari calificați care au experiența corespunzătoare.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-16.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Conform normelor și legilor GC din Rusia, toate bunurile imobile și toate bunurile mobile ale testatorului și toată proprietatea drepturilor sale vor trebui să se întoarcă la moștenitorii primei etape. Dacă nu există astfel de rude, au venit rude de cozi ulterioare, dar cu condiția ca proprietarul proprietății să nu-și exprime propria voință față de distribuția proprietății în cadrul Testamentului.
Ordinele distribuției proprietății ereditare sunt determinate și reglementate de unele articole din 63 din Șeful GC al Rusiei.
Codul civil definește conceptele dezvăluite în observațiile cu privire la articolul 1145 din același act de reglementare.
Legile actuale ale GC ale Rusiei, inclusiv instituțiile de moștenire, în majoritatea cazurilor se bazează pe principiul dreptului privat roman. De exemplu, determinarea gradului rudelor dintre testerul lateral și numeroasele sale descendenți depinde de numărul total de generații.
Legile moderne ale grupului rus de companii oferă reguli similare pentru a determina rudenia prin numărarea numărului total de nașteri de la vârsta testatorului și înainte de nașterea moștenitorului, al cărui grad de rudenie este supus obligatoriu.
Prezența a șapte cozi de moștenire a celor șapte cozi de moștenire este romanul Codului civil modern, deoarece toate versiunile anterioare ale acestui act de conducere a legii nu au mai mult de 4 nivele.
Creșterea gamei de persoane cu ajutorul adăugării mai multor moșteniri de cozi indică consolidarea drepturilor civile de proprietate, sub forma unuia dintre principiile constituționale esențiale ale imunității.
Prioritatea adoptării proprietății moștenite este secvența reglementată de lege, în conformitate cu normele și principiile de bază ale căror tranziție de moștenire de la testator la rude este supusă testamentului.
În cazul în care moștenitorii primei categorii nu au devenit sau nu au putut beneficia de drepturile lor în timpul unei anumite perioade de timp, toate drepturile de proprietate și proprietatea testatorului sunt transferate rudelor următoarei coada următoare.
Punerea în aplicare a drepturilor de moștenire la proprietatea moștenită Cel puțin o rudă de la coada anterioară îi lipsește în mod automat pe toți reprezentanții tuturor cozilor următoare de a obține o proprietate moștenită sau chiar cel puțin o parte din acesta, deoarece distribuția moștenirii între rudele diferitelor cozi nu este prevăzută de normele legislației în vigoare.
Deci, moștenitorii fiecărui coadă ulterioară moștenesc dacă este posibil prin lege. Conform standardelor legislative, dreptul de a primi moștenirea trece reprezentanților fiecărei căi de așteptare în astfel de condiții:
În același timp, refuzul de a lua moștenirea se efectuează folosind declarația corespunzătoare, în care nu există nicio indicație a acestui fapt, în favoarea cărora a fost refuzul. Și în cazul neacceptării moștenirii, nu există declarații deloc.
Deci, după cea de-a treia coadă, apar următoarele cozi:
Caracteristica celei de-a șaptea coadă este că reprezentanții săi nu sunt rude de sânge pentru partea testatorului. Desigur, rudele celei de-a șaptea coadă vor putea primi moștenire numai dacă rudele și posibile moștenitori viitori pentru orice motiv pot obține moștenirea sau îl pot refuza.
Conform legislației, proprietatea trebuie distribuită între moștenitori de o coadă în mod egal. Dar este important să luați în considerare dacă proprietatea a fost proprietatea testatorului sau a fost o proprietate comună comună achiziționată în timpul vieții de familie.
La urma urmei, dacă vorbim despre proprietate privată, nu vor exista probleme, deoarece toate persoanele care sunt moștenitori de o coadă vor primi proprietate în acțiuni egale. Dacă este o proprietate comună, atunci este necesar să separe partea care aparține într-adevăr testatorului din acea parte a proprietății care aparține soțului sau soțului soțului. Aceasta este, ca rezultat, se pare că proprietatea comună obținută sau dobândită în timpul căsătoriei va fi împărțită în două mize egale.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-16.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Dreptul ereditar este același domeniu de drept care reglementează tranzițiile de drepturi de proprietate și drepturile cetățenilor decedați la succesorii oficiali ai săi.
Potrivit unor articole și dispozițiile GC a Rusiei, moștenirea în temeiul legislației actuale este o procedură specifică, în procesul de transfer al moștenirii și a proiectului său se produce în cadrul normelor și normelor stabilite.
Comenzile stabilite sunt utilizate de acestea și în cazurile în care testamentul testatorului sau este absent sau este nevalid, iar în toate situațiile în care moștenitorii indicați în documente refuză să intre în moștenire legală.
Principiile cheie ale moștenirii în conformitate cu legislația sunt de a forma și de a lucra anumite cozi, care stau la baza intrării în moștenire. De exemplu, moștenitorii cozilor ulterioare pot intra în moștenire și pot primi proprietăți numai în cazurile în care toți moștenitorii anteriori sau moștenirea sau pe baza voluntară refuză să intre în drepturi ereditare.
Definiția moștenirii în legislație include obiecte și subiecte, iar obiectul și subiectul are propria lor esență și importanța acestora. Subiecții relațiilor în cadrul moștenirii sunt exprimate ca indivizi, adică moștenitorii. În ceea ce privește obiectul, obiectele din cadrul moștenirii sunt reprezentate ca obiecte inanimate, adică ca și proprietatea. În plus, proprietatea poate fi acționată și imobiliară. Printre altele, obiectele pot fi unități monetare, precum și anumite responsabilități și drepturi. Dacă nu există obiecte pentru moștenire, în acest caz procesele de moștenire sunt pierdute, precum și definiția, esența și valoarea acestora.
Relevanța și importanța subiectului de moștenire în conformitate cu normele legislației nu vor scădea niciodată. Acest lucru se datorează, în primul rând, cu faptul că multe subiecte intră aproape în mod constant în astfel de relații, iar în astfel de relații, diferite nuanțe și condiții sunt luate o importanță separată. Există încă un anumit sens al nuanțelor legale și al problemelor de moștenire pe baza legislației.
Motivele pentru intrarea ulterioară în diferite obiecte de moștenire intră în vigoare numai în momentul decesului lateral al testatorului, și doar de acum înainte, statutele prescrise și reglementate ale limitărilor încep să se bazeze. Acest fapt este baza a două motive juridice, adică pentru moștenire pe baza testamentului și pentru moștenire pe baza normelor legislației în vigoare. Cu toate acestea, moștenirea pe baza testamentului va fi întotdeauna o prioritate.
Pentru motivele legale de intrare în moștenire, este important să se asigure că sunt disponibili unii factori:
Pentru a obține moștenirea, este necesar și documentat doar prezența relațiilor conexe. Poate fi pașapoarte, certificat de naștere, certificat de la Oficiul de Registru, precum și alte documente. Cu toate acestea, este important să știți că nu vor fi luate în considerare alte motive ca mărturia.
Funcțiile cheie, principiile, precum și prevederile moștenirii sunt înregistrate în diferite dispoziții, paragrafe și articole din RUSIA. Principiile cheie includ următoarele principii:
Toate aceste momente și alte momente de moștenire atât proprietatea rezidențială, cât și nerezidențială sunt obligatorii și supuse luării în considerare la momentul morții laterale testatorului.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Secretul Testamentului este procedura prevăzută de lege pentru menținerea datelor privind testatorul, precum și despre Testamentul în sine.
Notaria - Specialist juridic înzestrat cu dreptul acțiunilor notariale. Are puteri extinse, cum ar fi verificarea documentelor, asistența în elaborarea testamentului și asigurarea ulterioară și chiar stocarea hârtiei.
Datorită prezenței drepturilor de masă, notarul are o mulțime de responsabilități, în special, depozitarea secretelor voinței.
Secretul testamentului în dreptul ereditar este legea intangibilă a unui subiect al unei înțelegeri unilaterale asupra conservării misterului condițiilor și momentelor prescrise în voință.
Pentru unii oameni, fenomenul juridic este considerat drept, pentru al doilea serviciu.
Secretul Testamentului se aplică tuturor personalităților, indiferent de statutul lor. În legătură cu art. 1123 din Codul civil al Federației Ruse, această datorie trebuie să respecte toate persoanele care cunosc informații despre voință. Acestea sunt notariale, soțul unei persoane a cărei voință este fixată pe hârtie și alte persoane prezente în timpul compilației sau în timpul certificării documentului.
Cu alte cuvinte, secretul Testamentului este conservarea oamenilor de toate informațiile despre voința personalității.
Necesitatea de a utiliza secretul voinței din dreapta ereditară este dictată de alegerea tipului de design al unei persoane.
Există două tipuri de Testament: tipuri deschise și închise. Ambii fac ca oamenii să respecte secretul, în timp ce în cazul unei voințe închise, ei nu au nici măcar ocazia de a afla informații despre esența documentului.
Când tipul de testament este închis, esența lucrării este scrisă exclusiv de către o persoană a cărei voință va efectua un document. Lucrarea este întocmită în scris, după care este plasată într-un plic impermeabil și este transmis de notar. În același timp, el nu știe ce informații sunt stocate în interiorul măturătorului. Documentul este investit într-un alt plic, pe care toate informațiile despre documentul juridic sunt deja prescrise, necesare pentru ca lucrarea să aibă forță legală după moartea unei persoane. Niciun alt persoane nu știu despre proiectarea hârtiei dacă persoana însuși nu decide să le spună rude despre asta.
În pregătirea unui Testament Open, notarul își cunoaște esența și toate informațiile care sunt prescrise în document. Hârtia poate fi certificată și compilată în prezența persoanelor apropiate de personalitate.
Dacă, atunci când creați hârtie pe o persoană, există o presiune care ulterior după moartea sa va fi dovedită și confirmată oficial prin lege în Curtea, lucrarea nu va putea dobândi forță juridică. Proprietatea care nu a putut fi pusă în aplicare pe baza voinței va fi moștenită de succesorii legii, în conformitate cu liniile legitime existente în dreptul ereditar.
Practica judiciară privind secretul voinței va atrage atenția cetățenilor față de faptul că datoria se aplică nu numai informațiilor și esenței că documentul conține, dar și cu privire la compilarea hârtiei. Oamenii apropiați de persoana care are o mulțime de vor avea dreptul de a dezvălui chiar și faptele de compilare și de a testa de la un specialist legal al lucrării. Acțiunea va fi recunoscută ca fiind ilegală și în conformitate cu această personalitate Responsabilitatea juridică a unei noduri administrative poate fi aplicată.
Pe baza dreptului civil, putem distinge între principiile secretului voinței, care, în legătură cu actele de reglementare și juridic existente ale Federației Ruse, stau la baza legii ereditare.
Încălcarea secretului documentului implică răspunderea juridică sub formă de pedeapsă administrativă în legătură cu art. 13.14 Codul administrativ.
Dar dacă acțiunea ilegală a condus la consecințe ireversibile, datorită faptului că oamenii au fost răniți, pedeapsa ar avea un caz penal în temeiul art. 137 din Codul penal.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Moștenirea proprietății de fantezie este faptul că tranziția proprietății testatorului către proprietatea de stat, precum și proprietatea subiecților statului și a municipalităților sale.
În literatura de specialitate există un termen "oboseală", care, atât într-un aspect juridic, cât și în aspectul legii pot fi diluate cu diferite motive legale, de la lipsa moștenitorilor legitimi și care se încheie cu Testamentul. De asemenea, poate fi lipsită de persoane din dreptul de a moșteni proprietatea, deoarece acestea pot fi recunoscute ca nevrednice.
În conformitate cu articolul 1151 din Codul civil al Rusiei, proprietatea testatorului este oboseală în mai multe cazuri:
De asemenea, proprietatea moștenită este fatală și, în cazul în care vorbim despre partea proprietății desemnate. În conformitate cu articolul 1151 din Codul civil al Rusiei, nu există norme care să indice că proprietatea testatorului este capabilă să fie parțial sau integrală.
Statul poate fi destinat să ia moștenirea numai în cazurile în care, pe baza legii, proprietatea a fost recunoscută ca decolorare și este, de asemenea, un moștenitor special care nu aparține niciuneia dintre cozile. În conformitate cu articolul 1152 alineatul (1) din Codul civil al Rusiei, inacceptabil sunt orice refuzuri din partea statului.
Codul civil rus oferă liste exhaustive din toți moștenitorii care iau moșteniri fanteziste. Potrivit articolului 1151 alineatul (2) din Codul civil al Rusiei, moștenitorii proprietății fatale sunt capabile să:
De asemenea, sunt importante consecințele posibile ale moștenirii unei astfel de proprietăți.
Instituția unei astfel de proprietăți se caracterizează printr-un sens social și legal destul de mare, deoarece o astfel de instituție elimină orice obiecte de moștenire a moștenirii. Legile care acționează pe teritoriul Rusiei prevăd soluții la o astfel de problemă în cazurile în care nimeni nu are dreptul de a moșteni sau dacă nimeni nu trebuia să facă acest lucru sau, potrivit dorinței moștenitorilor, refuzul din întreaga proprietate ca un întreg.
Articolul 1141 din Federația Rusiei din Rusia dezvăluie faptul că, în cazul în care orice spații rezidențiale se află în orice formare a naturii municipale, atunci toate premisele se vor deplasa la el în proprietate în conformitate cu normele legislației în vigoare.
Cu toate acestea, în cazul în care camera este situată în oraș, care are o mulțime de semnificație federală, acest premis va trebui să meargă la proprietatea orașului.
Există diverse abordări adresate de administrarea structurilor de stat și statului în ansamblu, drepturile la moștenire, care, ca rezultat, pot avea consecințe diferite din punct de vedere juridic. De exemplu, statul a dobândit un fel de moștenire, luând rolul de moștenitor. În acest caz, statul poate aplica pentru toată proprietatea, care face parte din masa ereditară și indiferent de localizarea proprietății.
Achiziția atât a proprietății imobile, cât și a bunurilor mobile, sub drepturile moștenirii sale, poate implica o obligație de a calcula cu toate acele datorii care sunt disponibile în testator și care nu au fost plătite în favoarea statului. Dar, în astfel de momente, statul va primi toată moștenirea și nu va rambursa datorii.
Pentru a pune în aplicare normele de moștenire a proprietății frauduloase, este necesar să se adopte o serie de legi, într-un fel sau altul care reglementează astfel de probleme. De exemplu:
Thoms care sunt fixe și merg la adoptarea unei astfel de moșteniri, nu se aplică limitei de timp pentru emiterea de drepturi de proprietate și moștenirea, care este fructuoasă (în conformitate cu articolul 1154 din Federația Rusiei Rusia). Acest lucru se datorează faptului că o astfel de proprietate nu moștenește neapărat modul în care proprietatea obișnuită (acesta este momentul articolului 1152 din GC din Rusia).
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Mulți cetățeni nu știu cum să intre în moștenire. În plus, tot mai mulți oameni din cauza ocupării forței de muncă nu o pot aranja în termenul specificat. Deci, cum să obțineți moștenirea dacă am pierdut toate termenele limită prin lege? Și cum se produce acceptarea efectivă a moștenirii după perioada stabilită?
Adoptarea moștenirii după expirarea perioadei stabilite este reglementată de legislația federală. Codul civil al Federației Ruse despre calendarul de adoptare a moștenirii vorbește despre mai multe articole.
Dispoziția generală oferă o perioadă de șase luni pentru aprobare și utilizarea în continuare a resurselor materiale asupra voinței. În plus, timpul prevăzut este caracteristic ambelor situații în care procedura are loc pe baza testamentului și în conformitate cu legea. Uneori, utilizatorii dintr-un motiv sau altul nu au timp să trimită o cerere scrisă cu privire la costul proprietăților în timpul alocat. Într-o astfel de situație, vor trebui să înceapă să restabilească senzația de moștenire.
A aprobat legal două modalități de a obține resurse ereditare la sfârșitul termenului stabilit prin lege:
Fundamentele dreptului familiei au stabilit momentul în care toți moștenitorii potențiali trebuie să fie aparținând oficial sau formal. Din păcate, nu toți cetățenii țării noastre au cunoștințele juridice necesare și nu își dau seama că sunt obligați să-și exercite drepturile în termen de 6 luni de la moartea testatorului.
Mulți utilizatori nu înțeleg cum să restabilească timpul pierdut. Dacă un cetățean nu a apărut unui notar responsabil pentru acest caz în perioada specificată, el nu va mai putea să-și aprobe cerințele esențiale în viitor. Cu toate acestea, legea prevede că, în unele cazuri, un cetățean are dreptul să solicite restabilirea condițiilor de moștenire.
Dacă analizăm statisticile judiciare în cazurile de extindere a termenului limită pentru aprobarea drepturilor ereditare, devine clar că instanța va crește reclamantului numai atunci când își poate apăra poziția cu privire la nerespectarea termenelor aprobate, recuperarea ratată Termenul limită va fi posibil exclusiv luând în considerare argumentele grele.
Prin urmare, în cazul în care Curtea confirmă circumstanța pe care reclamanta îl consideră valabilă pentru o decizie pozitivă cu privire la această problemă, moștenitorul potențial va fi în măsură să inițieze procedura de redistribuire a masei ereditare, ținând seama de cota sa. Cauzele care pot fi indicate ca valide pot include:
Utilizarea mărturiei este permisă, dar atâta timp cât martorul nu este o rudă apropiată și nu primește niciun avantaj suplimentar în legătură cu această situație.
În același timp, unele puncte nu pot fi recunoscute ca bază suficientă pentru restabilirea statutului de restricție.
Cererea de restaurare a termenului de adoptare a moștenirii nu este o formalitate obișnuită și, prin urmare, este necesar să o tratăm cu atenția și responsabilitatea marginală.
Probabilitatea unui rezultat favorabil al procesului va fi direct dependent de informațiile care vor fi reprezentate de acesta. Conform prevederilor legii, petiția pentru restaurarea perioadei de moștenire are o formă stabilită și la informații care ar trebui publicate aici, sunt impuse anumite cerințe speciale.
Se indică:
Șablonul este întocmit în conformitate cu cerințele aprobate. Nu sunt permise erori gramaticale, informații false și date neconfirmate.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
La apariția unui eveniment trist, cum ar fi moartea, o persoană trece la lupta pentru proprietatea dintre toate rudele acestei persoane. În acest caz, dacă nu există niciun testament, secțiunea de proprietate trece pe motive legale. Distribuția acestor drepturi se face pe baza gradului de rudenie în mod regulat. Cum se produce procesul de moștenire?
Condițiile cheie și principiile de moștenire sunt stabilite în cadrul Codului Civil și Family, precum și diverse documente. Activele imobiliare sunt distribuite în conformitate cu principiile ordinului, totuși, fiecare reclamantă nu poate primi ceva dacă:
Legile Rusiei prevede protecția drepturilor principale ale partenerilor în căsătorie, precum și a altor rude ale testatorului pe baza relațiilor de sânge. Cine poate fi atribuit moștenitorilor primei etape în cazul în care decedatul nu a făcut nici un testament?
Cine aparține moștenitorilor primei etape? Această regulă este reglementată de articolul 1142 din Codul civil al Rusiei, unde este strict notat, moștenitorii din prima etapă includ astfel de rude ca părinte, soț / soție și copii ai testatorului. În acest caz, moștenirea poate fi emisă atât în \u200b\u200bvoință, cât și în baza legislației în cadrul Ordinului.
Soțul sau soțul / soția este chiar categoria care în majoritatea cazurilor și cauzează probleme controversate în timpul proiectării și primării moștenirii. Prin urmare, este important să se decidă cine este exact soțul legitim pe baza legilor codului familiei. Iar soțul / soția legitimă este cea care se încadrează pe deplin în următoarele condiții:
Motiv important: legislația determină în mod clar ce cetățeni pot fi și pot fi recunoscuți de soții legitimi ai testatorului. Din acest motiv, dacă căsătoria nu a fost înregistrată, partenerul nu poate și nu are dreptul să profite de drepturile de intrare în prima etapă.
Dacă putem vorbi despre modul în care proprietatea este distribuită printre moștenitori, se poate observa că în colegii de cameră cu handicap încă există o probabilitate de a moșteni o parte din proprietăți imobiliare, dar nu vor fi rude ale primei etape. În plus, acest moment va fi valabil numai dacă un astfel de cohabitatori ar fi dependenți de un arici în cursul anului sau mai mult.
De asemenea, în timpul stabilirii unor motive legitime necesare pentru a intra în moștenirea soțului, astfel de nuanțe importante pot fi distinse ca:
Părinții sunt, de asemenea, moștenitori de priorități. În același timp, adoptatorii testatorului se deosebesc de drepturi egale cu părinții biologici. Dar, dacă vorbim despre cum puteți obține mai multă miză, merită remarcat faptul că, în prezența părinților adoptivi, este important ca părinții biologici să fie privați de drepturi. Adică, unul care nu este lipsit de drepturi parentale, fie că este vorba de părinți nativi sau adoptivi, va primi o parte din moștenire ca o rudă a primei etape.
În ceea ce privește copiii, acei copii care s-au născut în timpul căsătoriei, precum și copii extramaritali și adoptați, se află sub categoria rudelor primei etape. Acest lucru include, de asemenea, acei copii care s-au născut în decurs de 300 de zile de la moartea testatorului. Și aici există un punct extrem de important: dacă moștenitorul nu sa născut încă, dar se va naște în termen de 300 de zile de la momentul morții testatorului, proprietatea este interzisă de la oricine sau o împărtășește până la vârsta de vârstă un astfel de moștenitor.
Există un alt punct important. În cazul în care o mamă este o mamă, adică dacă ea moare, atunci în acest caz, copiii ei se transformă în moștenitori ai primei priorități în mod necesar. Și dacă vorbim despre moarte nu o mamă, ci un tată, atunci, în acest caz, legăturile aferente vor trebui să demonstreze, atât în \u200b\u200bcadrul ordinului voluntar, cât și în temeiul procedurii judiciare.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Tipurile de voințe în Federația Rusă sunt prevăzute de procedurile prin lege, în funcție de voința proprietății, în cadrul legii.
Testamentul este un act de voință unilaterală a unei persoane care este controlată de dreptul civil și determină soarta proprietății, precum și drepturile și obligațiile legate de aceasta, după moartea subiectului.
Voința este controlată de drept civil, și anume, ereditară. Acesta este conceput pentru a reglementa relațiile civile în societate.
Testamentul are o probă prin care este strict compilată. În același timp, documentul este emis în scris și dobândește forța legală după moartea persoanei, a cărei va personifica lucrarea, numai dacă a fost certificată de un notar.
Pentru înregistrarea documentului, ar trebui respectate condiții care dictează dreptul civil pentru a proteja relațiile juridice care apar cu privire la proprietatea sau drepturile personale și responsabilitățile de proprietate.
Dreptul ereditar face posibilă elaborarea unei nenumărate ori, dar supusă distrugerii documentului anterior, care este obligat să piardă forța juridică. Testamentul cu ajutorul unui specialist legal poate fi convertit, modificarea, adăugarea informațiilor necesare.
Testamentul poate fi numit eliminarea fixă \u200b\u200blegală a proprietății personalității în cazul morții sale. Este un tip de moștenire, caracterizat prin astfel de caracteristici, cum ar fi, de exemplu, capacitatea de a lăsa proprietatea nu numai rudelor asupra sângelui, ci și prietenilor apropiați. În procesul de moștenire, acest lucru este imposibil, lucrurile progresează pentru cozile conexe dependente de gradul de sânge al sângelui.
Termenul este dedicat capitolului 62 din Codul civil al Federației Ruse, unde puteți găsi toate condițiile pentru compilarea și aplicarea ulterioară a hârtiei. În art. 1118-1140.1 Codul civil al Federației Ruse, puteți găsi informații detaliate despre procedura de moștenire și transfer de proprietate și drepturile personale personale și drepturile de proprietate în voință.
Tipuri de voință:
Tipuri de hârtie administrativă:
Pentru ca după moartea unei persoane, lucrarea sa administrativă a început să acționeze și dobândește forța juridică, este necesar să o compunem în scris din mână. Legea interzice utilizarea tehnicilor, a opțiunilor electronice sau a hârtiei tipărite.
Hârtia trebuie să fie certificată de un astfel de specialist legal ca notar, dar presupunând și alți oficiali sunt permise. De exemplu, medicul șef al spitalului, campania comandantă-șef, șeful închisorii. Aceste bunuri se fac prin lege datorită existenței voinței în anumite circumstanțe.
Un cetățean care dorește să facă o lucrare administrativă despre proprietate trebuie să fie amintit că are întotdeauna dreptul de a schimba, adăuga și chiar anulează voința. Acesta poate fi alcătuit un număr nelimitat de ori, dar fiecare anterioară ar trebui distrusă, adică să piardă forța juridică în timpul vieții unui cetățean.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Dreptul la refuz este guvernat de actuala legislație federală a Rusiei. Dreptul de a primi un refuz testamental este valabil timp de șase luni de la părăsirea vieții. Înregistrarea unui refuz de a primi un eșec testamental se face într-un format scris prin scrierea cererii adecvate a solicitantului.
Documentele pentru designul corect sunt la fel ca în proiectarea moștenirii - acesta este un document care atestă identitatea și certificatul de transfer de proprietate. Termeni de înregistrare a referinței de o jumătate de an. În unele cazuri, este prelungit până la trei ani.
De fapt, refuzul testamental este obligația care este atribuită testatorului și beneficiarului proprietății. Obligatorii condiții preconizate.
În acest caz, condițiile pot fi diferite. De exemplu:
Refuzul testamental face de fapt de la moștenitorul debitor, care este obligat să efectueze voința testatorului.
Obligația este considerată a fi îndeplinită în legătură cu numai eliminarea desemnată. Și nu are dreptul să-l revizuiască pe toate. Dacă testul consideră că moștenitorul va muri, el are dreptul de a schimba voința pe un alt cetățean, toate drepturile de drepturi în acest caz se deplasează la acesta din urmă.
Cea mai comună versiune a eșecului voinței este obligația moștenitorului căreia o clădire rezidențială, un apartament sau alte spații rezidențiale, să ofere o altă persoană dreptul de a folosi aceste spații sau o anumită parte a acestora pentru viața altui persoană sau să utilizeze o altă perioadă. În cazul în care proprietatea asupra proprietății care face parte din moștenire este ulterior transferată unei alte persoane, dreptul de a utiliza această proprietate furnizată de Testament rămâne în vigoare.
Puteți scrie un refuz de a favoriza o rudă a unui dealer, dacă este inclusă într-una din cozile stabilite prin lege sau specificată în Testament. Cu toate acestea, ele nu pot fi abandonate în favoarea lor:
În al doilea caz, situația afectează dorința decedatului de a specifica un alt moștenitor în cazul în care primul moștenitor moare și nu are timp să-l accepte sau să renunțe la partea ei.
Refuzul drepturilor de proprietate poate fi făcut în favoarea următorilor oameni:
Este interzisă renunțarea la moștenire cu rezervări.
Legea nu prevede refuzul unei anumite părți a moștenirii. Proprietatea este pe deplin luată de moștenitor sau îl refuză complet.
Dacă moștenitorul are dreptul de a moșteni proprietatea din mai multe motive (de exemplu, conform legii, pe voință etc.), poate să abandoneze moștenirea pentru unul dintre motivele sau imediat pentru toată lumea,
O parte din proprietate aparținând moștenitorului care a emis un refuz fără indicarea altor persoane va fi distribuită proporțional printre ceilalți moștenitori.
Excepțiile sunt situații în care o altă procedură este furnizată de voință.
Dacă, dacă este necesar, moștenitorul cheltuiește fonduri pentru înmormântare, acest fapt nu îl lipsește de dreptul de a renunța la partea proprietății destinată lui.
Condiția principală a moștenitorului - libertatea moștenitorului nu poate fi limitată. Angajamentele atribuite nu pot contrazice legislația Federației Ruse. Voința va intra în vigoare de îndată ce moștenirea primește. Prin urmare, candidatul pentru primirea proprietății testatorului are dreptul de a refuza să se aboneze.
În cazul în care obligațiile sunt impuse mai multor persoane, execuția lor este distribuită proporțională cu partea proprietății. Participarea obligatorie la moștenire nu poate fi numită pentru executarea Testamentului.
Condițiile de utilizare a proprietății în conformitate cu prevederile sunt păstrate, chiar dacă moștenitorul transferă proprietatea către alte persoane. Folosind locuințe pe baza refuzului voinței, destinatarul deșeurilor este suportat de aceeași responsabilitate pentru conținutul său ca proprietar. În cazul daunelor materiale, moștenitorul are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daune în instanță.
O moștenire înregistrată legal determină anumite condiții de moștenire. Acest lucru nu poate fi baza succesorului, deoarece sarcinile desemnate sunt efectuate în detrimentul unei părți special dedicate de moștenire. Atât moștenitor, cât și destinatarul pot refuza obligațiile care le sunt atribuite.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Moștenirea este transferul drepturilor persoanei cărora le-a fost lăsată. Toate dificultățile - calendarul adoptării moștenirii, restabilirea momentului de adoptare a moștenirii, cererea de restaurare a mandatului de moștenire este prescrisă în Codul civil al Federației Ruse. Indicat și cele mai valide cauze ale termenului de adoptare a moștenirii.
Avocații și avocații au adesea argumentați despre restaurarea termenului de adoptare a moștenirii. În conformitate cu legislația în vigoare, să încheie dreptul ereditar este persoana de șase luni de la deschiderea cazului ereditar. În același timp, descoperirea este luată în considerare:
Adică o persoană timp de șase luni de la data de mai sus trebuie să contacteze biroul notarial la locul de constatare a bunurilor, să prezinte un pachet de documentație, să plătească o taxă obligatorie de stat și să prezinte o cerere stabilită de eșantion.
Conform rezultatelor colectării tuturor documentelor, moștenitorul primește un certificat de succesiune, pe baza căreia puteți dispune de proprietăți în mișcare sau contactați serviciul de înregistrare pentru înregistrarea drepturilor de proprietate asupra imobilelor.
Această procedură de conversie este stabilită prin lege pentru a păstra justiția. Este imposibil să începeți numărătoarea inversă de la moartea testatorului sau a testatorului. Deoarece împrejurările apar uneori împotriva moștenitorului, iar procesul de proprietate este amânat de mulți ani. Dacă, din anumite circumstanțe, unul dintre moștenitorii nu respectă termenul limită pentru adoptarea moștenirii, acest lucru nu înseamnă că el nu poate face nimic pentru ao primi. În acest caz, legea oferă posibilitatea de a restabili termenul limită pentru moștenire.
Deschiderea cazului ereditar apare imediat după moartea proprietarului proprietății. În cazul în care notarul are un testament scris de proprietarul proprietății, el este obligat să declare moștenitorii unei relative decedate timp de 15 zile.
După ce moștenitorii aflați despre moartea unei relații sau voinței, ei trebuie să-și scrie moștenirea drepturilor în termen de șase luni. Cu toate acestea, numărătoarea inversă începe după 6 luni de la moartea testerului. Această perioadă este furnizată tuturor candidaților pentru moștenire - documentul legitim și specificat în voință. În această perioadă, toate operațiunile legale ar trebui finalizate: documentația, acceptarea sau abaterea părții moștenirii, transferă drepturile proprietarului unei alte persoane, anularea documentului testamental.
Presupunerea reală este o acțiune specifică a moștenitorului privind moștenirea. De exemplu:
Acceptarea efectivă a moștenirii nu este suficientă pentru proprietatea legală. Pentru a legaliza în mod legal proprietatea primită, este necesar să se aplice instanței o declarație conform căreia moștenirea a fost luată.
Nu întârziați durata moștenirii și așteptați procesul. Pentru a evita costurile legale și pierderea semnificativă a timpului, merită să contactați notarul cu o declarație privind deschiderea producției pentru legea ereditară, chiar dacă o aveți deja.
Termenul limită pentru moștenire începe cu moartea testatorului. În cazurile în care sfârșitul termenului limită pentru adoptarea moștenirii a venit în weekend sau sărbători, puteți contacta biroul notarial cu o declarație până la sfârșitul primei zile lucrătoare după weekend.
Mai exact, puteți aplica până în ultimul minut al zilei 24 (12 ore ale zilei). Puteți trimite o cerere prin intermediul persoanelor de încredere (prin urmare, va fi necesară o putere notarială) sau prin postul rusesc (necesită notarizarea semnăturii dvs. la cerere).
Când ar trebui să fie scrisă plângerea? Necesitatea de a prezenta o cerere poate fi cauzată de neîncrederea notarului, inconsecvenței cu voința sau dorința de a pune la îndoială participarea și ponderea altor moștenitori. Fiecare moștenitor (sau reprezentantul său) are dreptul să-și declare abilitatea de a accepta de fapt moștenirea dacă nu a fost luată în considerare în cazul moștenirii.
Cum de a alege instanța? Cererea este asociată cu locul în care se deschide moștenirea. Acest principiu funcționează dacă solicitantul cunoaște toate nuanțele cauzei. În cazul în care reclamantul intenționează să clarifice proprietarul subiectului, cererea va fi depusă la locul locației sale. Faptul că moștenirea se deschide ca atare este determinată când aplicați pentru el la locul de reședință sau când vă înregistrați.
Trebuie remarcat faptul că locul deschiderii moștenirii este de fapt ultimul sau locul principal de reședință al decedatului. În absența informațiilor relevante, cererea trebuie depusă la locația proprietății în sine. Dacă părțile sale sunt în locuri diferite, este selectat cel mai valoros obiect.
La solicitarea prelungirii timpului de moștenire, argumentele trebuie să fie pregătite în prealabil că Curtea consideră convingătoare și respectuoasă. Unul dintre cele mai bune motive va fi o boală lungă, în timpul căreia moștenitorul nu poate apela la notar. Pentru a confirma boala, este necesar să se colecteze toate tipurile de certificate medicale care să confirme acest fapt.
Un alt motiv bun este o călătorie de afaceri la distanțe lungi. Cu confirmarea acestei probleme, nu se întâmplă. Este mult mai rău dacă insistați să nu fiți anunțați în timpul morții testatorului. La urma urmei, va fi aproape imposibil să dovedim acest fapt.
Cererea trebuie să fie detaliată pentru a acoperi toate evenimentele recente care s-au întâmplat cu moștenitorul. Aceste evenimente ar trebui să convingă instanța că nu știe despre moștenire sau că nu poate cere fizic drepturile sale în perioada prescrisă.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Formarea Testamentului este supusă normelor bazei juridice unificate. Testatorul oficial trebuie să completeze un formular oficial cu capacitate maximă (acest lucru ar trebui verificat în prealabil). Dacă testatorul are probleme de sănătate, această funcție este efectuată de o persoană autorizată. Datorită incapacității mentale a testatorului, acest fapt trebuie verificat și va fi declarat nevalid.
Singura caracteristică distinctivă a falsului este statutul oficial al documentului, care a fost compilat și certificat de notar. Toate informațiile sunt apoi introduse într-o singură bază de date sau sunt înregistrate de un notar. În continuare, în această înregistrare, puteți verifica disponibilitatea voinței. Forma acestei copii este reprezentată de un certificat de culoare cu numerotare.
Registrul de evidență a Federației Ruse Site-ul oficial este capacitatea de a verifica documentele înainte de înregistrarea moștenirii. Registrul unificat al voințelor și afacerilor ereditare permite minimizarea faptelor de înșelăciune din partea reprezentanților altor organisme și indivizi.
Registrul electronic al voinței vă permite să verificați documentele de la distanță.
Puteți verifica Testamentul din registru în câteva minute.
Puteți afla despre afirmațiile altor rude sau puteți verifica voința dvs. prin intermediul registrului dacă informațiile despre moștenire nu au fost găsite de toate notarii.
Cu toate acestea, nu puteți obține informații despre ce proprietate a decedatului va fi transferată la moștenitori, deoarece serviciul protejează secretul ultimului proprietar al proprietății. Atunci când o persoană află că informațiile despre moștenitori se află în registru, iar certificatul este la locul înregistrării decedatului, trebuie să vizitați mai multe birouri la locul înregistrării și să începeți procesul de înregistrare.
Pentru a începe verificarea, este necesar să se ofere unui angajat al organizației să verifice pașaportul, certificatul de deces al testerului și certificatul care confirmă prezența conexiunilor familiale.
În plus, puteți căuta date prin Internet în serviciul de registru electronic. După introducerea informațiilor în sistem, sunt selectate meciurile. Numai un cerc îngust de oameni poate primi informații, deci trebuie să vă confirmați identitatea.
De regulă, ca un document de orientare, un certificat de proprietate asupra premiselor, care până în 1998 a fost emis de autoritățile orașului și după o instituție specializată.
Autoritățile de servicii de înregistrare federale de astăzi conduc registrele drepturilor de proprietate și înregistrează contractul încheiat de bunuri imobiliare și tranziția în legătură cu acestea.
Este deosebit de convenabil ca pachetul de documente să poată fi depus la oricare dintre birourile serviciului de înregistrare, fără a fi obligat la locul de înregistrare de stat al proprietarului de proprietate din fosta sau viitor, locația imobilului în sine, precum și principiul acționând al "unei ferestre".
Astăzi, orice persoană poate depune o declarație și poate plăti valoarea taxei de stat stabilite prin lege, pentru a obține informațiile necesare dintr-un singur registru al drepturilor imobiliare. În plus față de declarația și primirea plății taxei de stat, va fi necesară un pașaport al unui cetățean al Federației Ruse sau al altui document care certifică personalitatea.
Dar, cu toată simplitatea, este posibil să se obțină un certificat de proprietate duplicat asupra dreptului de proprietate sau al persoanei autorizate de el la prezentarea unui procuror decorat notar.
În plus față de certificat, un document de orientare este un acord, pe baza căruia proprietarul a primit imobiliare. Dacă vorbim despre o cameră rezidențială achiziționată pe piața secundară a locuințelor, atunci acest document va fi un contract de vânzare sau un acord. În cazul în care contractul a fost achiziționat de către proprietarul municipalității, atunci un astfel de document va fi un contract pentru transferul spațiilor rezidențiale. În cazul în care proprietatea a fost primită de către proprietar ca moștenire, atunci trebuie depus certificatul de moștenire.
Dacă ar trebui să se obțină imobiliare ca urmare a unei hotărâri judecătorești, ar trebui să se anexeze o hotărâre judecătorească adecvată. În funcție de baza achiziționării de spații rezidențiale, documentele adecvate se vor schimba, de asemenea.
Veți avea nevoie de un extras proaspăt din cartea casei, care ar trebui să fie obținută cel târziu cu o lună înainte de depunerea documentelor în autoritatea de înregistrare.
Pentru a obține acest lucru, este necesar să se aplice Centrului de soluționare și informare a cartierului din locația imobilului.
În calitate de solicitant, proprietarul spațiilor rezidențiale are dreptul de a vorbi, reprezentantul său prin proxy sau altă persoană prescrisă în cameră, care este solicitată de un extras. În același timp, solicitantul va avea nevoie de un pașaport al unui cetățean al Federației Ruse, precum și o procură, dacă este reprezentantul autorizat al proprietarului sau certificatul de proprietate, dacă proprietarul a abordat declarația.
Certificatul de moștenire din lege este un document eliberat obligatoriu după alertă. Certificatul legii privind moștenirea în voință este emis în prezența unui notar. Puteți verifica certificatul de moștenire în registrul relevant din camera notarială.
Și cum să obțineți un certificat de moștenire a proprietății?
Înregistrarea moștenirii după moarte este o procedură destul de complicată. Pentru a recunoaște proprietatea asupra moștenirii, este necesar să se emită un certificat. Documentul nu este legal, adică numai pe baza sa, este imposibil să se obțină activele decedatului. Se confirmă pur și simplu existența unei legi privind moștenirea pentru persoane fizice sau agenții guvernamentale.
Certificatul dreptului la moștenire servește drept garanție a dreptului de a primi proprietatea decedatului de moștenitori. Pentru ao obține, trebuie să aveți un anumit pachet de documente la îndemână. Este furnizat în conformitate cu multe complicații juridice, luând în considerare noile modificări ale legilor. Asigurați-vă că verificați datele furnizate.
Informații verificate:
Numai după verificarea datelor de mai sus, notarul poate emite un formular de certificat. Moștenitorii trebuie să prezinte o declarație despre intenție. Pentru emiterea sa va fi acuzată.
Unde să luați un document care să confirme dreptul de moștenire? Această întrebare apare mai întâi. Certificatul este emis de notar. Înainte de a aplica pentru un document, trebuie: Aplicați. Trebuie să conțină informațiile pe care moștenitorul cere să-l furnizeze un document în conformitate cu legea. Examinarea cererii este efectuată de același notar care deschide cazul ereditar.
Certificatul de moștenire este emis de un notar după achitarea taxei de stat. Suma este întotdeauna calculată individual și depinde de o serie de factori:
Alte categorii de beneficiari sunt scutite de impozitele guvernamentale. Acestea includ minori și cetățeni incompetenți din punct de vedere legal. Dar este necesar să se furnizeze confirmarea documentară că pot fi eliberate din plată.
Înainte de a începe să vă familiarizați cu documentele care confirmă proprietatea vânzătorului pentru proprietatea vânzării, adresați-i un pașaport, care ar trebui să facă personalitatea și să prezinte alte informații. În primul rând, acordați atenție stării civile a vânzătorului, cu privire la numărul căsătoriilor și divorțurilor sale înregistrate oficial. Faceți toate datele puse în pașaport cu numerele specificate în documentele care confirmă dreptul de proprietate. În cazul în care proprietatea, căsătorită, a fost cumpărată în căsătorie, atunci un fost soț / soție sau soț din orice moment poate depune o cerere în instanță, cerând din cauza fundamentelor juridice ale locuințelor sau al unei părți din acesta. Fost soții au dreptul să solicite jumătate din proprietatea dobândită în căsătorie timp de trei ani de la data divorțului oficial, chiar dacă nu au fost scrise în apartament și nu au trăit în ea. În plus, în unele cazuri, Curtea poate prelungi perioada de prescripție, dacă motivele pentru trecerea sa vor fi recunoscute ca fiind respectuoși. Cereți să prezentați documente care mărturisesc diviziunea soților sau decizia judiciară dacă a existat un proces. În plus, dacă secțiunea soților soților a avut loc în instanță, clarifică dacă decizia Curții a intrat în vigoare dacă recursul nu a fost depus.
În pașaportul vânzătorului, ar trebui să se acorde o atenție deosebită copiilor care pot fi co-proprietari de apartamente, de exemplu, în cadrul contractului de vânzare și cumpărare sau datorită privatizării imobilelor sau au dreptul de a utiliza locuințele. Dacă vânzătorul are copii minori, atunci pentru vânzarea unui apartament, el va avea nevoie de permisiunea de către autoritățile de tutelă și tutelă, care este emisă în anumite condiții, de exemplu, achiziționarea unui nou apartament de o zonă similară într-o anumită zonă de Orașul. Organismele de custodie și tutelă în astfel de cazuri au grijă de interesele copilului, prin urmare, dacă condițiile au fost încălcate, prizonierul achiziției și vânzării de apartamente poate fi reziliat prin hotărâre judecătorească. Dacă copiii minori nu sunt proprietari ai proprietății imobiliare vândute, dar înregistrate numai în acesta, atunci pentru încheierea contractului de vânzare, va necesita consimțământul ambelor părinți exprimate în scris. În același timp, părinții nu ar trebui să fie lipsiți de drepturile părintești, iar copiii ar trebui evacuați de la apartamentul vândut și sunt scrise într-una nouă.
Se întâmplă că oamenii creează familiile oficiale într-o epocă solidă, în spatele umerilor lor, de regulă, căsătoriile anterioare au fost deja lăsate și, desigur, există copii, adesea adulți și există, de asemenea, un spațiu de locuit.
Dar cum să fii în caz, de exemplu, când o femeie trăiește în apartamentul unui soț, dar voința este întocmită în favoarea nepoților lor
Mai mult, dacă un om are nevoie de ajutor și îngrijire constantă din cauza unei boli grave și toate acestea se află pe umerii soțului său, ce se va întâmpla cu o premisă rezidențială după moartea soțului ei?
Dacă soțul / soția este inconsumabilă, dar, de regulă, este cazul, având în vedere vârsta sa, are dreptul să împărtășească în apartament, în ciuda conținutului testamentului.
Și dimensiunea acestei fracții este de cel puțin jumătate din cea care se datorează moștenirii femeii prin lege.
Această normă este prevăzută la articolul 1149 din Codul civil al Federației Ruse.
Procedura de determinare a acestei acțiuni și mărimea acestuia depinde de astfel de factori ca și prezența soțului altor moștenitori conform legii, care face parte din moștenitorii primei etape, adică despre care vorbim despre părinți, copii, ca și precum și disponibilitatea unei alte proprietăți ereditare.
Să încercăm să ne dăm seama în toate cele de mai sus, într-un exemplu destul de accesibil și simplu, așa că în cazul în care nu există nicio proprietate care ar putea fi subiectul moștenirii și dacă există un moștenitor la prima etapă (copilul a soțului soțului, doar părintele nepoților), în cazul moștenirii prin lege, premisele rezidențiale au fost împărțite între soție și un copil adult în acțiuni egale, adică 12.
Și apoi nu ar fi despre nepoți, deoarece într-o astfel de situație nepoții nu moștenesc.
Și în cazul prezenței unei voințe, care a fost menționată la începutul articolului, o cotă obligatorie nu va mai fi jumătate, dar 14 părți, adică vorbim despre jumătate 12, iar celelalte trei sferturi rămase a apartamentului pleacă nepoți, conform voinței (fiecare în părți egale).
Și el îi ordonă ponderea în spațiile rezidențiale, văduva va fi capabilă să discreționeze propria sa, adică are dreptul de a trăi în el prin înregistrarea dreptului de proprietate, precum și de a-și vinde cota, schimbul sau de a da aceasta.
Taxa de moștenire fără testament și taxe de moștenire pe voință - acestea sunt două lucruri diferite.
Dimensiunea acestei colecții depinde de gradul de rudenie dintre moștenitori și testator și se calculează pe baza a 22 clauze 1 din partea 333.24 a Codului Fiscal al Federației Ruse:
Cetățenii enumerați la articolul 333.35 din Codul fiscal al Federației Ruse pot fi scutite de plata acestei taxe:
Există o taxă cu moștenire asupra voinței? Iar impozitul pe moștenire nu este o relativă plătită?
Vor exista impozite de moștenire prin mit sau realitate? Au fost făcute multe schimbări în acest sistem. Caracter greu dificil. De aceea nu ați putut plăti impozitele ieri, dar sunteți obligat astăzi. Astfel încât să nu existe surprize, trebuie să vă interesați în mod constant schimbările aduse unor prevederi ale Federației Ruse.
Faptul este că, de fapt, taxa de moștenire a fost anulată. În prezent, această regulă se aplică cetățenilor Federației Ruse. Dar nu destul. Se pare că moștenirea prin lege în unele cazuri necesită într-adevăr să plătească o anumită sumă de bani.
După cum sa menționat deja, oamenii nu sunt întotdeauna complet liberi de plăți. În unele cazuri, impozitul pe moștenire este perceput. Este adevărat, nu foarte des. Dar de la toți rudele care se bazează pe proprietatea decedatului.
De regulă, se ia în considerare numerarul. Sau, cu alte cuvinte, venituri. Dar mai întâi, unele informații despre proces în principiu. Există cel puțin două forme de moștenire - conform legii și în voință. Pentru a evita orice dispute, cine are dreptul de a aplica, trebuie să știți în ce cazuri se poate utiliza unul sau altul.
Prin lege, toți membrii familiei iau ordinea de moștenire. De regulă, distribuția se aplică celor care sunt aproape de prima etapă.
În plus, proprietatea este împărțită în conformitate cu legea, când se indică "separarea" ceva concretă în Testament. Cererea de deprivare a moștenirii (parțială sau completă), refuzul părintelui, absența moștenitorilor în textul voinței, precum și feedback-ul lor ca reclamanți - toate acestea sunt aplicabile aici. Prin urmare, nu credeți că numai Testamentul oferă dreptul de a moșteni.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Testamentul este un act destul de important care vă permite să distribuiți proprietatea decedatului între moștenitori. Într-un caz, împărțirea proprietății se află într-o ordine pașnică, în cealaltă, această ordine este semnificativ complicată, deoarece una dintre părți începe să-și declare drepturile, iar într-un caz ar putea fi rezonabil și nu există unu. În acest articol vom analiza ce nulitate a Testamentului, care este practica judiciară etc.
Practica judiciară de a recunoaște invaliditatea voinței va intra în primul rând din modul în care a fost legal declarația partidului de a recunoaște invaliditatea.
Funcționează, desigur, legea care oferă cazuri de invaliditate, deși foarte neclară. Acest caz poate fi dezasamblat prin analogie cu invaliditatea tranzacției.
Deci, dacă testatorul a fost confundat în timpul pregătirii voinței, atunci acest lucru ar putea servi drept bază pentru recunoașterea voinței nevalide. Merită acordată atenție bazei de dovadă, deoarece în cazul prezenței unui astfel de fapt, dar absența dovezilor în instanță, nu poate ajuta.
Există cazuri în care nu este obligat să recunoască Testamentul nevalid, astfel de voințe sunt numite nesemnificative. Adică, acele voințe care inițial nu au făcut o formă legitimă. Acest lucru se datorează în principal încălcărilor evidente ale legii în procesul de elaborare a testamentului, de exemplu, atunci când forma voinței nu a fost observată sau când nu a fost prezentată proprietatea sa. Astfel, practica judiciară aici este destul de ambiguită, dacă Testamentul este deja nesemnificativ, atunci nici un drept de proprietate asupra voinicii moștenitorii nu au.
De asemenea, merită acordarea atenției încălcărilor nesemnificative, de exemplu, părtinitoare din Testament. Testamentul este un act care are o anumită libertate în scris, prin urmare, poate avea un fel de aliniere sau unele probleme mici cu forma. Acest lucru nu este, în esență, de a servi la recunoașterea nevalidă a Testamentului, așa cum spune practica judiciară. Principalul lucru în acest caz este respectarea unei condiții importante - lipsa de denaturare a sensului Testamentului.
Declarația de reclamație pentru recunoașterea voinței nu este valabilă în esență, mult diferită de declarația de revendicare de a recunoaște o tranzacție nevalidă.
Aici trebuie să specificați voința voinței, să o atașați la dosarul cazului, precum și să furnizați dovezi care vor fi baza pentru recunoașterea tranzacției nevalabile.
Din punct de vedere real, se pare că este mulțumit de o ocupație simplă, cu toate acestea, cu o formală nu totul este atât de simplu. Mulți moștenitori nu își pot apăra drepturile numai datorită faptului că nu își pot prezenta în mod corect interesele în instanță. Este mai bine să consultați aici sau, deloc, atrage un avocat care lucrează pentru astfel de probleme.
Această secțiune este importantă pentru a ține seama de faptul că anularea voinței este o mișcare juridică destul de gravă. Anularea voinței poate fi produsă din mai multe motive:
În primul caz, este clar: temeiul juridic al Testamentului nu are nici o forță, ceea ce înseamnă că nu există consecințe juridice. Cu toate acestea, unii moștenitori ar putea ascunde un fapt similar că, de fapt, este deja subiectul nu numai a relațiilor civile-juridice, însă în ele acest lucru este deja considerat nesemnificativ și nu are alte consecințe juridice.
Puteți anula testamentul și îl puteți recunoaște în invalid numai în instanță, spre deosebire de alte două moduri de anulare a voinței. Curtea, ținând seama de toate dovezile și, de asemenea, bazându-se pe prevederile legii ar trebui să decidă să recunoască acest testament nevalid sau nu.
Merită să înțelegem că nu întotdeauna motivele abolirii voinței este legitimă, este mai bine ca aceste probleme să citească mai întâi legea, literatura specială, practica judiciară sau pentru a face apel la un avocat.
Din motive generale (articolele 168 - 179 din Codul civil al Federației Ruse), Testamentul poate fi nevalid în următoarele cazuri:
Fundațiile speciale ale invalidității vor include următoarele motive:
Aceasta este o listă exemplară a celor mai frecvente cazuri, nu este exhaustivă, deci merită să luați în considerare faptul că, dacă aveți ideea testamentului ilegitim, atunci puteți dezvolta această întrebare.
Important! Pentru toate întrebările, dacă nu știți ce să faceți și unde să contactați:
Apelați 8-800-777-32-63.
Linia liberă de drept fierbinte.
Afișați complet
Numirea și scopul moștenirii voinței este dreptul testatorului de a face un testament în favoarea uneia sau mai multor persoane incluse și care nu sunt incluse în cercul moștenitorilor în conformitate cu legislația federală.
Testorul are dreptul să indice în documentul oficial al unui alt cetățean ca moștenitor. (Atribuiți moștenitorul), dacă cel precedent a trecut deja din viață mai devreme la moștenire.
Atribuirea moștenitorii din literatură se numește substituție, iar presupusele moștenitori înlocuitori. Un moștenitor desemnat poate fi orice cetățean sau entitate juridică, precum și statul.
Numirea și numirea moștenitorului în voință reprezintă baza pentru acordarea proprietății unei persoane care a părăsit viața unei persoane. Cum să-ți numești moștenitorul să-ți numești moștenitorul? Totul va depinde de urzirea unei persoane. Și cum să afli în voința moștenitoarelor? Este necesar doar să se determine moștenitorii din voință.
Legea nu limitează numărul de subcontractanți, astfel încât testatorul are dreptul de a înlocui moștenitorul și moștenitorul semnat. Formularea obișnuită este după cum urmează: "Voi părăsi proprietatea unul sau altul, iar dacă refuză moștenirea, voi numi un moștenitor la unul sau altul", dar acest lucru poate fi continuat cu cuvinte: "Dacă acesta din urmă iese din Moștenirea, moștenirea ar trebui să treacă ... ". Cu toate acestea, un obiectiv dublu sau triplu în practică este destul de rar.
Adesea există situații în care există o afacere complet reală sub masca darului. De exemplu, o persoană dorește să vândă o cameră într-un apartament comunal. Faptul este că, în conformitate cu legile actuale, ceilalți proprietari ai proprietății comune au drepturi avantajoase de răscumpărare. În același timp, este necesar să notificăm în mod corespunzător că devine adesea o problemă - nu acceptați notificarea, evitați tranzacția. Într-o astfel de situație, proiectarea internă.
Acordul de donare este, de asemenea, benefic în cazurile în care proprietarul nu vrea să plece, de exemplu, un apartament cu moștenitorii săi legitimi. Într-o astfel de situație, designul cadoului pentru un apartament poate fi excelent o cale de ieșire.
Dacă donatorul sa efectuat bine, complet încrezător în acțiunile sale, atunci el ar trebui să colecteze o serie de documente. Cel mai dificil tip de donație este prezentarea imobilului. Inn, pașaport, documente care confirmă dreptul la, de fapt, imobilul în sine, un extras din registrul de proprietate (certificat BTI), un document care confirmă evaluarea proprietății. Este demn de remarcat faptul că nu există o listă universală de documente, lista poate varia în funcție de circumstanțele specifice. Tipurile separate de documente ar trebui să asigure un notar, care va ajuta la a afla cum să facă un cadou, care sunt necesare documente.
Documentele colectate, certificate de documentele notariale, împreună cu Tratatul Încălzitor, ar trebui înregistrate în cadrul Serviciului Federal de Înregistrare. Pentru a întocmi contractul în sine, nu poate fi necesară participarea notarială, ci cea mai mică inexactitate, blot - și documentele vor fi returnate rafinamentului. Prin urmare, ajutorul unui avocat profesionist nu va fi în continuare inutil - fără ea, procesul se poate întinde de luni de zile.
Întrebarea este cât de mult este implicat dar darul, impozitul pe transferul de proprietate:
Alte cheltuieli:
În cazul în care moștenitorul este respins ca nevrednic, refuză moștenirea, nu o acceptă, fără a specifica, în beneficiul căruia refuză, ponderea moștenirii moștenirii se îndreaptă către moștenitori în conformitate cu dreptul de reprezentare proporțional cu acțiunile ereditare.
De regulă, transmiterea ereditară este exclusă dacă un alt moștenitor este numit în loc de moștenitorul decedat la Testament. Dacă moștenitorul a fost lipsit de moștenire, l-au refuzat sau a fost declarat nevrednic, atunci descendenții lui nu ar fi capabili să moștenească dreptul de reprezentare.
Obțineți moștenirea este suficientă. Principalul lucru de a veni la un birou notarial și de a oferi un pachet complet de documentație în conformitate cu legislația federală actuală. Apoi obțineți documentele necesare pentru proprietatea achiziționată.
Regulatorul a decis să excludă din registrul organizațiilor de microfinanțare pe punctul de faliment al uneia dintre cele mai vechi companii de microfinanțare "bani de acasă". Din acel moment, IFC nu are dreptul să se angajeze în emiterea de împrumuturi, dar poate lucra la împrumuturile emise anterior. Decizia băncii centrale nu părăsește conducerea societății să convină asupra restructurării angajamentelor IFC față de creditori.
Cu privire la excepția IFC "banii de acasă" (151-FZ) din Registrul organizațiilor de microfinanțare, Banca Rusiei a raportat pe site-ul său internet. Decizia a fost luată în legătură cu încălcarea cerințelor legii federale "privind activitatea de microfinanțare" pe parcursul anului, precum și o serie de indicații ale băncii centrale, reglementarea cerințelor pentru IFC, atragerea de fonduri pentru investitori, de asemenea în ceea ce privește furnizarea raportării CB.
În plus, "banii de acasă" au furnizat rapoarte nesigure. După cum rezultă din raportul CB, în raportarea la 30 iunie, societatea a oferit date inexacte "în ceea ce privește disponibilitatea informațiilor despre absența fondurilor pentru persoanele fizice în stabilirea atracției lor efective de către Banca Rusiei."
"Modelul de afaceri" "Banii de acasă" "a fost construit pe furnizarea de microloși cetățenilor. Politicile de înaltă ajustabile și evaluarea necorespunzătoare a riscurilor acceptate au condus la formarea unei cantități mari de datorii restante asupra bilanțului IFC, pierderile și neîndeplinirea obligațiilor creditorilor și interzicerea atragerii "Banicii de acasă" LLC " Au fost înființate mijloace de indivizi și antreprenori individuali ". În legătură cu identificarea unei încălcări ale Băncii Rusiei, înființată de Banca Rusiei, Banca Rusiei a decis să aducă compania de pe piața financiară, a subliniat acolo.
IFM excluse din registru nu are dreptul să se angajeze în activități de microfinanțare, dar poate servi împrumuturi emise anterior. Pentru "banii de acasă", decizia băncii centrale a devenit fatală. Compania deținută de creditori cu aproximativ 10 miliarde de ruble și a fost la egalitatea falimentului. Cererea corespunzătoare a fost depusă de Agenția de Asigurări de Depozit (DCA) ca manager bancar Intercommertsbank (a se vedea "Kommersant" din 24 august). DSA a depus, de asemenea, un proces cu privire la falimentul beneficiarului companiei Evgenia Bernestam (vezi "Kommersant" din 28 august). Ambele cereri au fost consecința creditelor neplătite în faliment băncile. În plus, "banii de acasă" au făcut o valoare implicită pe obligațiuni cu un volum total de 1,25 miliarde de ruble. Compania a încercat să ofere creditorilor planului de restructurare, care a oferit extinderea afacerilor de microfinanțare pentru a rambursa datoriile. După excluderea din registru pentru astfel de încălcări brute, aceste planuri sunt greu de venit să devină realitate, specifică experții.
"Compania în prezent examinează cu atenție decizia, atunci întâlnirile vor fi organizate cu reprezentanți ai Departamentului de Profil TSB pentru discuții. Compania intenționează să continue să funcționeze după ce situația este permisă, cu excepția registrului, deoarece obligațiile sale față de creditori sunt păstrate "," Kommersant "a raportat în" banii de acasă ".
Ksenia Dementeyeva, Svetlana Samusev